软件著作权多大

63人浏览 2024-04-16 18:50:59

6个回答

  • 辰术
    辰术
    最佳回答

    软件著作权的大小是指软件著作权的作品范围。软件著作权是指对计算机软件的著作权保护,包括软件的源代码、程序设计、图形界面、音乐、文字等内容。软件著作权的大小与软件的具体内容相关,可以是一个小型应用程序、一个大型操作系统、一个游戏、一个网站等。软件著作权的大小也与软件的创作过程和规模有关。一款简单的应用程序可能只有几百行代码,而一个复杂的软件产品可能包含数十万行代码。软件著作权的大小可以从代码行数、功能模块数量、涉及的技术领域等方面来衡量。在申请软件著作权时,需要详细描述软件的功能、技术特点、创新点等内容,并提交软件的源代码、设计文档等证明材料。根据软件的实际情况,著作权局会对软件著作权的大小进行评估和确认。软件著作权的大小并不仅仅取决于软件的复杂程度或规模,而是根据软件作品的独创性和原创性来确定。只要软件具有一定的原创性和独创性,无论大小,都可以申请软件著作权保护。

  • 志成教练
    志成教练

    不属于侵权,但是应当立即删除。根据我国《计算机软件保护条例》规定第三十条 软件的复制品持有人不知道也没有合理理由应当知道该软件是侵权复制品的,不承担赔偿责任;应当停止使用、销毁该侵权复制品。如果停止使用并销毁该侵权复制品将给复制品使用人造成重大损失的,复制品使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用。扩展资料:计算机软件侵权行为主要有: 1、未经软件著作权人的同意而发表或者登记其软件作品。2、 将他人开发的软件当作自己的作品发表或者登记。3、 未经合作者酌同意将与他人合作开发的软件当作自己独立完成的作品发表或者登记。4、在他人开发的软件上署名或者更改他人开发的软件上的署名。5、未经软件著作权人或者其合法受让者的许可,修改、翻译其软件作品。6、未经软件著作权人或其合法受让者的许可,复制或部分复制其软件作品。7、未经软件著作权人及其合法受让者同意,向公众发行、出租其软件的复制品。8、未经软件著作权人或其合法受让者同意,向任何第三方办理软件权利许可或转让事宜。9、未经软件著作权人及其合法受让者同意,通过信息网络传播著作权人的软件。侵权人除了要承担民事法律责任外,还要承当行政责任,构成犯罪的,还要依法追究刑事责任。参考资料来源:百度百科-软件侵权参考资料来源:百度百科-计算机软件保护条例

  • 苏潇凡
    苏潇凡

    当然可以同时申请。关键的问题是搞清软件著作权与专利权的含义区别:软件作品完成后,不论是否进行计算机软件著作权登记,著作权就依法产生了。为了取得明确的证据,防止日后的纠纷,可以申请软件著作权登记。专利权需要申请才能授予。计算机程序具有作品性质,它的代码表达就受到著作权法的保护。著作权并不保护“构想”本身,只保护“形式”。发明专利申请:1、涉及自动化技术处理过程的发明专利申请;2、涉及计算机内部运行性能改进的发明专利申请;3、涉及测量或测计算机程序试过程的发明专利申请等。这些程序与有关产品设备、计算机或测量装置等结合在一起形成完整的技术方案,是可予授予专利权的。计算机程序要独立完成,独创性,只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。而专利权只授予先申请人,要求新颖性,创造性等。如果有一个软件系统先申请了软件著作权,可以申请专利,虽然软件著作权先申请,但是软件系统的技术核心,构想,模型等没有公开等。申请专利的话,软件著作权的申请不会有丧失新颖性的问题,因为没有新颖性而言,只有独创性。

  • 楠宝
    楠宝

    一、提交申请版权登记的作品:向国家版权局提交自己想要申请版权登记的作品。二、进入版权登记程序:由作者本人或代理人将相关的申请材料递交到国家版权局,并且填写版权登记申请表与版权登记保证书,如果通过审核后没有异议的,版权局将会在一个月内办理登记并且颁发作品登记证书。三、提交申请版权登记的材料:(1)版权登记申请人的身份证和工作证的原件及复印件。(2)办理作品自愿进行版权登记的手续申请书。(3)版权登记作品说明:主要是简述作品的内容与创作的过程。(说明书必须有作者的亲笔签名)(4)版权登记作品的原件及复印件。(5)版权登记的权利保证书。四、缴纳版权登记的费用:如果审核通过后,版权局会下发缴费通知单,然后申请人或者代理人需要按照通知的要求缴纳相应的版权登记费用。五、正式受理版权登记申请:所交的版权登记申请符合登记要求并且缴纳过相应的申请费用后,版权局会正式受理。六、版权登记审查:在正式受理后,版权局将会进行一系列的标准审查,查看申请是否有问题或者是否是作者本人申请的。七、下发版权登记证:待审查通过后,大概在两个月的时间内,版权局会下发《版权登记证》。

  • 岁月迢迢
    岁月迢迢

    计算机软件著作权登记办法:第七条申请登记的软件应是独立开发的,或者经原著作权人许可对原有软件修改后形成的在功能或者性能方面有重要改进的软件。第九条申请软件著作权登记的,应当向中国版权保护中心提交以下材料:(一)按要求填写的软件著作权登记申请表;(二)软件的鉴别材料;(三)相关的证明文件。第十条软件的鉴别材料包括程序和文档的鉴别材料。程序和文档的鉴别材料应当由源程序和任何一种文档前、后各连续30页组成。整个程序和文档不到60页的,应当提交整个源程序和文档。除特定情况外,程序每页不少于50行,文档每页不少于30行。第十一条申请软件著作权登记的,应当提交以下主要证明文件:(一)自然人、法人或者其他组织的身份证明;(二)有著作权归属书面合同或者项目任务书的,应当提交合同或者项目任务书;(三)经原软件著作权人许可,在原有软件上开发的软件,应当提交原著作权人的许可证明;(四)权利继承人、受让人或者承受人,提交权利继承、受让或者承受的证明。第二十条中国版权保护中心应当自受理日起60日内审查完成所受理的申请,申请符合《条例》和本办法规定的,予以登记,发给相应的登记证书,并予以公告。http://www.lawxp.com/statute/s898521.html#div11566456

  • 呃呃
    呃呃

    计算机软件的侵权行为,一般有两种形式:一是复制程序的基本要素或结构,这一点是较容易证实的,因为复制即表明是完全的翻版,只要完全一样就构成侵权。二是按一定的规则、顺序只复制部分软件代码。在第二种情况下,法院在判定时通常要审查被告是否窃取了足够多的软件程序表达形式。实际操作中,这个问题就比较复杂、比较难判断,因为计算机软件产品究竟要被复制多少比例,才能确定发生了抄袭的侵权行为,并没有固定数量限定。复制的数量越大,就越易于取得证明其是侵权行为的证据,但是被复制的数量达到什么程度就可以认定为侵权,司法实践中也不是很好确定的事情。对于复制数量小的情况,目前法院大多采用的判定标准包括:一是接触附加。依照这个准则,只要发现接触,任何复制都将被认为是一种侵权行为。我们认为这种观点是有一定局限性的,因为它忽视了查证两个软件作品之间是否存在“实质性”相似,而且把对计算机软件的保护范围扩大到对计算机程序中包含的“思想”,这与我国新修订的《著作权法》和《计算机软件保护条例》的基本精神相违背。二是要求对计算机软件程序进行两步分析。法院必须确认在两个计算机软件程序中所体现的“思想”是否相同:如果不同,则不构成侵权;如果相同,那么第二步就应该设法查证上述两个计算机软件的程序在“表现形式上”是否有实质性相似。三是正在受到各方面广泛同意的叠合准则。依照这个准则,原告须证明:1、被告在完成他的软件产品时未经许可“使用”了原告享有在先软件著作权的程序作品;2、被告的软件作品是一种叠合而成的再生品,即采用了原告软件产品的实质部分与他自己开发的内容进行迭合复制。这个准则主要着眼于两个软件产品之间“质和量的相似”,是实际运用中比较好的判断方法。通过总结多年代理计算机软件侵权案件的经验,我们认为,识别计算机软件侵权行为,直接、有效的判断标准是:实质性相似加接触(substantial similarity and access)。实践中判定两个软件作品“实质性相似”的准则是:被指控的计算机程序是否极其类似于原告的计算机软件产品。计算机软件程序的“实质性相似”有两类:一是文字成分的相似,它以程序代码中引用的百分比为依据进行判断;二是非文字成分的相似,强调应该以整体上的相似作为确认两个软件之间实质上相似的依据。所谓整体上的相似是指两个软件产品在程序的组织结构、处理流程、采用的数据结构、产生的输出方式、所要求的输入形式等方面的相似。